Гражданское право это отрасль права, регу­лирующая имущественные и связанные с ними лич­ные неимущественные отношения. 

Имуществен­ными отношениями называют отношения, возни­кающие между людьми по поводу материальных благ. Личные неимущественные отношения это не имеющие экономического содержания отношения между людьми по поводу нематериальных благ.

Гражданское право представляет собой систему правовых норм, находящихся одновременно в един­стве и дифференциации. Систему гражданского пра­ва можно подразделить на две части: общую и особен­нуюНормы общей части применимы ко всем граж­данско-правовым отношениям, например нормы о субъектах гражданского правоотношения. Нормы особенной части устанавливают предписания для от­дельных видов правоотношений: права собственно­сти обязательств, договоров, авторского права, на­следственного права. Внутри особенной части нормы группируются по правовым институтам, которые ре­гулируют определенный вид общественных отноше­ний.

 Основными институтами гражданского права являются: право собственности, обязательственное право, наследственное право, интеллектуальная соб­ственность, т. е. авторское и патентное право, защита нематериальных благ.

Важнейшим законодательным источником, регу­лирующим отношения в сфере гражданского права, является Конституция РФ, которая:

1) закрепляет право каждого гражданина на ис­пользование своих способностей и имущества для предпринимательской и иной не запрещенной зако­ном экономической деятельности;

2) устанавливает, что земля и другие природные ресурсы также могут находиться в различных фор­мах собственности;

3) признает существование различных форм собст­венностив РФ (частной, государственной, муници­пальной и др.) и гарантирует равную защиту каждой из этих форм;

4) гарантирует единство экономического про­странства, свободное перемещение товаров и услуг и финансовых средств, поддержку конкуренции и сво­боду экономической деятельности.

Гражданское законодательство не должно проти­воречить Конституции РФ. Не может оно противоре­чить и международным правовым актам (договорам, конвенциям), под которыми стоит подпись Россий­ской Федерации. Особое значение в регулировании внешнеэкономических и других гражданских отно­шений с организациями и гражданами других стран имеют коллизионные нормы. Эти нормы указывают, по закону какой страны регулируются гражданские отношения и разрешаются споры, если возможно применение законов обеих стран.

Гражданское законодательство относится к ис­ключительной компетенции Российской Федерации. Это значит, что законы о гражданском праве могут быть только федеральными, а субъекты Федерации не имеют полномочий принимать акты гражданского законодательства.

Основным законодательным актом гражданского праваявляется Гражданский кодекс Российской Фе­дерации. Он принимался Государственной Думой РФ по частям и в настоящее время состоит из 3 частей, которые, в свою очередь, делятся на разделы:

I часть — I раздел «Общие положения», II раздел «Право собственности и другие вещные права», III раздел «Общая часть обязательственного права»;

II часть — IV раздел «Отдельные виды обяза­тельств»;

III часть — V раздел «Наследственное право», VI раздел «Частное международное право».

Предполагается, что будет разработана еще и чет­вертая часть ГК РФ, в которую войдут нормы, посвя­щенные авторскому и патентному праву.

Гражданский кодекс РФ не исчерпывает граждан­ского законодательства. Отдельные виды обществен­ных отношений, входящие в предмет гражданского права, регулируются специальными законами (на­пример, Закон РФ «О страховании», Закон РФ «О за­щите прав потребителей» и др.) и подзаконными ак­тами. Подзаконные акты составляют указы Прези­дента РФ и административные акты (постановления и распоряжения Правительства РФ, распоряжения, инструкции, приказы министерств и иных федераль­ных органов исполнительной власти). Конституция не предусматривает принятия гражданско-правовых актов органами субъектов Федерации или местными властями.

Важную роль в регулировании гражданско-право­вых отношений играют обычаи. Обычай правило поведения, сложившееся в результате длительного практического применения и получившее призна­ние государства, однако не предусмотренное зако­нодательством. Статья 5 ГК РФ говорит об обычае делового оборота. При этом не имеет значения, за­фиксирован обычай в каком-либо документе, хотя в некоторых случаях такие документы издаются (сбор­ники обычаев морских портов). Существование обы­чая подлежит доказыванию с помощью экспертов, знакомых со сферой его применения. Одновременно надо доказать, что этот обычай был известен и другой стороне.

В случае спора суды могут руководствоваться эти­ми обычаями как юридическими нормами при одном условии: эти обычные правила не противоречат за­конам.

В случае отсутствия нормативно-правового акта и обычая делового оборота имеет место пробел в граж­данском праве. Пробелом в праве называют отсут­ствие правовой нормы, регулирующей определенные общественные отношения. В случаях наличия про­бела в законодательстве судьи вынуждены прибегать к аналогии закона. Аналогией закона называется принятие решения по конкретному делу на основе правовой нормы, регулирующей сходный случай. 

Применение аналогии закона возможно, когда:

а) отсутствует правовая норма, необходимая для принятия решения по рассматриваемому делу;

б) отсутствует обычай делового оборота, регули­рующий данное общественное отношение;

в) отношение не урегулировано соглашением сто­рон;

г) в законодательстве имеется норма, регулирую­щая сходные отношения.

На основе этой нормы и выносится решение по делу.

Если имеются все вышеперечисленные обстоя­тельства, но отсутствует норма, регулирующая сход­ные отношения, то решение принимается по анало­гии права. Аналогия права это принятие реше­ния по делу на основе общих принципов права.

Гражданские нормы, содержащиеся в различных источниках гражданского нрава, призваны урегули­ровать общественные отношения, входящие в пред­мет гражданского права. Механизм гражданско-правового регулирования общественных отношении раскрывается через понятие гражданского правоотношения.

Гражданское правоотношение, в силу которого одно лицо должник обязано совершить в поль­зу другого лица кредитора — определенное дей­ствие (например, передать имущество, выполнить работу, уплатить деньги и т. п.) либо воздержать­ся от исполнения определенного действия, а креди­тор имеет право требовать от должника исполне­ния его обязанности, называется обязательством. Основанием возникновения обязательственных правоотношений являются сделки.

Сделками называются действия граждан и юри­дических лиц, направленные на установление, из­менение и прекращение гражданских прав и обязан­ностей.

Сделка представляет собой волевое правомерное юридическое действие субъекта гражданских пра­воотношений, т. е. в ней обязательно должна присут­ствовать ясно выраженная воля лица заключить сделку.

В зависимости от числа лиц, волеизъявление кото­рых необходимо для совершения сделки, различают односторонние, двух- и многосторонние сделки.

Односторонними называют такие сделки, для со­вершения которых необходимо и достаточно выраже­ние воли одной стороны (например, завещание). Обычно такая сделка создает обязанности лишь для лица, совершившего ее.

Двух- или многосторонние сделки называют дого­ворами. Договор — это наиболее распространенный вид сделки. Он представляет собой единое волеизъ­явление двух или более лиц и является правомер­ным действием, направленным на достижение определенного правового результата.

В Гражданском кодексе РФ закреплен принцип свободы договора. В соответствии с данным принци­пом граждане и юридические лица свободны в за­ключении договора. Это означает, что:

1) стороны по своему желанию могут либо заклю­чать, либо не заключать договор. Понуждение кого-либо к заключению договора возможно только в слу­чаях, предусмотренных гражданским законодатель­ством;

2) стороны вправе заключить любой договор — как предусмотренный, так и не предусмотренный за­коном или иными правовыми актами, который, од­нако, не должен противоречить гражданскому зако­нодательству. При этом стороны вправе заключить договор, в котором будут содержаться элементы раз­личных видов договоров, предусмотренных законо­дательством (так называемый смешанный договор);

3) стороны свободны в определении условий дого­вора (за исключением тех случаев, когда соответст­вующие условия прямо предписаны законом).

Все сделки, в том числе и договорные, могут совер­шаться либо в устной, либо в письменной форме. 

Устные сделки допустимы в следующих случаях:

а) когда для сделки законом не установлена пись­менная форма, в частности — для сделок на сумму менее 10 минимальных зарплат;

б) когда (независимо от суммы) сделка исполняет­ся в момент ее совершения, за исключением тех сде­лок, для которых законом предусмотрена нотариаль­ная форма совершения.

Письменная форма сделки предполагает составле­ние документа, в котором излагаются условия сдел­ки и который скрепляется подписями лиц, совер­шивших сделку. Письменные сделки подразделяют на простые и нотариально удостоверенные.

Простая письменная форма имеет место при совер­шении сделок:

а) между юридическими лицами, а также между юридическими лицами и гражданами;

б) между гражданами на сумму свыше 10 установ­ленных законом минимальных зарплат.

В некоторых случаях, прямо указанных в законе сделка должна быть нотариально заверена. Также ряд сделок, помимо нотариального удостоверения требуют и государственной регистрации (например, продажа недвижимости).

Сделки, которые порождают юридические послед­ствия для совершивших их лиц, называют действи­тельными. Для того чтобы они были признаны тако­выми, необходимо выполнить четыре условия:

1) сделка должна соответствовать нормам закона;

2) должна быть совершена дееспособным лицом;

3) волеизъявление, выраженное в сделке, должно соответствовать действительной воле лица, совер­шившего сделку;

4) должна быть соблюдена форма сделки. Сделка, вкоторой хотя бы одно условие нарушено, является недействительной (ничтожной). Только действительные сделки являются основанием возникновения обяза­тельств.

Субъекты обязательственного правоотношения — кредитор и должник — называются сторонами в обя­зательстве. Действия, которые должник обязан со­вершить или от совершения которых он должен воз­держаться, составляют содержание обязательства. Обязательства бывают с положительным и отрица­тельным содержанием. В обязательстве с положи­тельным содержанием должнику надо совершить ка­кое-либо действие; в обязательстве с отрицательным содержанием — воздержаться от совершения того или иного действия.

Если каждая из сторон несет обязанность в пользу другой стороны, она считается должником другой стороны в том, что обязана сделать в ее пользу, и од­новременно кредитором в том, что имеет право от нее потребовать.

Помимо сделок, основаниями возникновения обязательств могут быть и иные юридические акты, а именно:

— административные акты, изданные органами государственного управления или органами местного самоуправления;

— причинение вреда другому лицу;

— судебные решения, устанавливающие граждан­ские права и обязанности;

— создание произведений науки, литературы и ис­кусства и иных результатов интеллектуальной де­ятельности;

— иные действия граждан или юридических лиц, а также события, с которыми законы и правовые ак­ты связывают наступление гражданско-правовых по­следствий.

Обязательства могут быть прекращены либо по во­ле самих сторон (например, при исполнении обяза­тельства), либо помимо воли сторон (например, в свя­зи со смертью должника).

Неисполнение или ненадлежащее исполнение од­ной из сторон своих обязательств, предусмотренных договором, влечет за собой гражданско-правовую от­ветственность.
Последнее изменение: четверг, 27 июня 2013, 15:20